申论范文:为“先贪后捐”争论找“总病根”
2008-03-02来源:云南培训认证网

  一度沸沸扬扬的“捐”能否折减“贿”的争论再次升级。据2006年8月10日《新京报》报道,今年7月27日,同处于缓刑期内的原湖南新田县教育局长文建茂、临湘市副市长余斌都再次被逮捕,并将于近日接受再审。据称,做出再审决定的是湖南省高院,两案的共同特征是,二人均先贪后捐并以此折减受贿款,并因此获得缓刑。 

  据报道,从起诉到二审,对于先贪后捐能否折减受贿款,相关的办案人员始终存在争议。法院与检察院对两起案件的受贿事实认定是有共识的,形成两院“打架”局面的焦点,是对受贿款当中用于公务和扶贫的部分,能否从受贿总额中扣除。检方观点是,如何处置赃款,并不影响收受赃款的事实,因此不应该减除;而法院则认为,赃款去向虽然并不影响受贿罪的构成,但可做量刑情节予以考虑。正因如此,才有了“缓刑出狱”的结果。

  有法院人士认为,1997年之前的《刑法》将贿赂罪归入侵犯财产罪,由此,个人是否将受贿款自用是最重要的;而修订后的新《刑法》则主要着眼于该罪是否侵害了公务行为的廉洁,因此,“即使没有非法占用别人送的钱财,而是用于公务开支等,依旧是不廉洁的”。有很多法学界专家认为,“应把所有受贿金额都考虑进去”,因为“定罪和量刑是两回事,定罪时将用于公务开支和捐赠的费用全部纳入,不能减掉,但量刑上则可以酌情从轻发落”。这才是要害!法学专家的自以为“是”的观点,才是检方以为“非”的关键所在。经过“望闻问切”后可以发现,“先贪后捐”引发争论的根源,在于司法量刑缺乏明确程序法支持的“总病根”。

  我国的《宪法》、《刑事诉讼法》为法院赋予了完全独立的定罪量刑的权力。《刑法》中除了极少数条文采用绝对确定的法定刑外,大部分采用相对确定法定刑,也就是说,有一个确定的量刑范围和幅度,又允许法官在这个范围内自由裁量,对三类四十多种涉及从重处罚、从轻处罚、减轻或免除处罚等法定量刑情节综合考虑,以确定最后刑罚的轻重。在这种情况下,犯罪者的动机、手段、犯罪后态度、个人情况、一贯表现等,往往都要对量刑起到重要作用;按照文建茂、余斌二人的“特殊性”,自然要有“从轻”的理由。

  法官被赋予了如此大的裁量权,但遗憾的是,却缺乏明确清晰的量刑程序法的支持。尤其当我们在程序上对定罪和量刑捆绑到一起的时候,法院的量刑不仅常常被老百姓不理解,甚至连检察院对其量刑时能否“从轻”也会产生怀疑。所以,解决好量刑程序法的缺陷,应该提上日程了。

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